|
Chcesz wiedzieć więcej? Zamów dobrą książkę. Propozycje Racjonalisty: | | |
|
|
|
|
Prawo » Historia prawa
Upadłość i bankructwo w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim [2] Autor tekstu: Miłosz Obłoza
Regulacja ta do dziś formalnie obowiązuje we Francji, oczywiście z wieloma
zmianami. Znamienne jest to, że pierwsza gruntowna zmiana dotyczyła upadłości i bankructw (ustawa z 28 maja 1838 zastąpiła całą Księgę III) i została
przeprowadzona w duchu złagodzenia zbyt surowych przepisów. Nie ulega zresztą
wątpliwości, że wpływ na tempo ukończenia k. h., zwłaszcza od 1806 roku
miała duża liczba oszukańczych bankructw i tymi wydarzeniami należy tłumaczyć
surowość Kodeksu w pierwotnej redakcji. Oceny, jakiej poddane zostały
omawiane regulacje we Francji chyba nie podzielano na ziemiach polskich, gdzie
one obowiązywały. Jedno ze źródeł [ 13 ] przywołujące dyskusję nad k. h., która toczyła się w 1850 roku w Urzędzie Starszych warszawskiego Zgromadzenia kupieckiego. Rozważano między
innymi potrzebę zmiany przepisów o „upadłościach nie podstępnych".
Konkluzja w tej sprawie była następująca: „co do postępowania w upadłościach
zmiany, (...) są niepożądane, gdyż raczej zbytnią łagodność względem
upadłych, aniżeli surowość względem nich, możnaby Kodeksowi zarzucić." Kodeks składał się z czterech ksiąg. Pierwsza,
zatytułowana „O handlu w ogólności" (art. 1 — 189) [ 14 ] zawierała przepisy dotyczące handlujących
(przedmiotowe ujęcie prawa handlowego, Tyt. I), ksiąg handlowych (Tyt. II), spółek
(Tyt. III), jawności stosunków majątkowych między małżonkami, z których
jeden trudni się handlem (Tyt. IV „O rozdziale majątków"), giełd
handlowych (Tyt. V), szczególne przepisy dotyczące podstawowych czynności
handlowych takich jak komis, przewóz i sprzedaż (Tyt VI i VII) i wreszcie
regulacje dotyczące weksli (Tyt VIII). Księga druga „O handlu morskim" [ 15 ] (art. 190 — 436) z oczywistych względów nie miała
zastosowania na ziemiach polskich. Księga trzecia „O upadłościach i bankructwach" (art. 437 — 614) składała się z pięciu tytułów: I. O upadłości, II. O ustąpieniu dóbr (dotyczący zrzeczenia się majątku na
rzecz wierzycieli przez upadłego w dobrej wierze), III. O odzyskaniu (dotyczący
przypadków, w których możliwe jest wyłączenie z masy upadłości przedmiotów
nienależących do upadłego), IV. O bankructwach oraz V. O przywróceniu do
czci i możności prowadzenia handlu. Przepisy Księgi trzeciej Tytułu I posiadały najbardziej szczegółową systematykę spośród wszystkich ksiąg
k. h. Jego treść podzielona była na jedenaście działów, z których cztery
dodatkowo dzieliły się na oddziały (niewystępujące w innych tytułach
kodeksu). Porządek treści tytułu o upadłościach odpowiadał modelowemu
przebiegowi postępowania upadłościowego. Dokładniejsza analiza struktury
tych przepisów zostanie dokonana dalej.
Księga czwarta „O jurysdykcji handlowej" (art. 615 — 648) składała
się z czterech tytułów: I. O organizacji Trybunałów Handlowych, II. O właściwości
Trybunałów Handlowych, III. O sposobie postępowania przed Trybunałami
Handlowymi, IV. O sposobie postępowania przed Sądem Apelacyjnym. K. h. nie jest tak wysoko oceniany, przynajmniej
pod względem ogólnego zamysłu legislacyjnego, jak Kodeks Napoleona. Rene
David nazywa w ogóle francuską kodyfikację prawa handlowego
„niezharmonizowanym zbiorem rozwiązań, któremu dużo brakuje do tego, by można
było o nich mówić jako o pewnej całości"
[ 16 ]. W obronie Kodeksu z 1807 r. można stwierdzić, że regulował on jedynie
podstawowe kwestie związane ze specyfiką stosunków handlowych, natomiast w pozostałym zakresie do stosunków tych odnosiły się zwyczaje i przepisy Kodeksu
Napoleona, który zresztą odgrywał wiodącą rolę w całym systemie prawa
francuskiego. Upadłość
(faillite) w literaturze poświęconej rozwiązaniom kodeksu handlowego
francuskiego była określana jako stan handlującego, który zaprzestał wypłat,
co stanowiło powtórzenie definicji z art. 437 k. h. Doktryna nie starała się o sformułowanie własnej definicji, która uwzględniałaby istotę upadłości, a więc wspólnego zaspokojenia, na określonych zasadach i w ramach postępowania
sądowego wierzycieli dłużnika niewykonującego swoich zobowiązań. Zwracano
jednak uwagę, zarówno w przypadku upadłości jak i bankructwa, na ogólny
sens tych regulacji, jakim była ochrona kredytu. Oczywiście nie tylko
wierzyciele, którzy świadczyli kapitał mogli zostać zaspokojeni w wyniku
postępowania upadłościowego. Podkreślając taki sens omawianych instytucji
odnoszono się do znaczenia, jakie zyskał kredyt w stosunkach
kapitalistycznych. Wracając do istoty upadłości — była i jest ona określana
jako egzekucja generalna (w przeciwieństwie do egzekucji syngularnej, w której
poszczególni wierzyciele w oddzielnych postępowaniach dochodzą swych należności).
Jest to jednak pewne uproszczenie, ponieważ postępowanie upadłościowe nie
sprowadza się do przymusowej realizacji świadczeń określonych w jakimś
tytule egzekucyjnym.
Powyżej
mowa była o „stanie handlującego", albowiem k. h. „rezerwował" upadłość
dla uczestników obrotu profesjonalnego, w przeciwieństwie do rozwiązań n.p.
austriackich, czy niemieckich. Określenie „upadłość cywilna" lub
„podupadłość" (deconfiture) było używane w literaturze poświęconej
prawu francuskiemu, jednak nie odnosiło się ono do jakiejś odrębnej
instytucji. Zaspokojenie wierzycieli niehandlującego, który zaprzestał wypłat
mogło nastąpić wprost na zasadach określonych w przepisach o przywilejach i hipotekach lub na przykład w drodze odstąpienia dóbr (art. 1265 — 1270 K.
N.). Tutaj należy też zwrócić uwagę na znaczenie charakteru zobowiązań,
których dłużnik nie spełnia. W doktrynie zgodnie przyjmowano, że
zastosowanie reżimu przewidzianego w Księdze III k. h wymagało również aby
długi handlującego, z którymi związane było zaprzestanie wypłat, wynikały
ze stosunków handlowych. W braku tej przesłanki mogła zaistnieć jedynie upadłość
cywilna.
Upadłość w prawie francuskim była po raz pierwszy uregulowana we wspomnianym ordonansie z 1673 roku, tak więc k. h. był chronologicznie drugim aktem regulującym tą
instytucję. Problematyka upadłości i bankructw została w Kodeksie
potraktowana bardziej szczegółowo — jego Księga III liczyła w sumie 178
artykułów, podczas gdy odpowiadający jej Tytuł XI Kodeksu Savary’ego składał
się z 13 artykułów.
Kodeks
mówił o otwarciu upadłości, a nie jedynie o jej ogłoszeniu ponieważ datę
upadłości sąd ustalał na podstawie wskazanych w przepisach działań dłużnika i mogła ona wyprzedzać wyrok. Zgodnie z odmiennościami w organizacji sądownictwa w Księstwie i Kongresówce otwarcie upadłości ogłaszały: Trybunał Handlowy w Warszawie oraz Trybunały Cywilne, a po reformie z 1876 roku: sąd handlowy w Warszawie oraz sądy okręgowe.
Jeżeli
chodzi o formalną przesłankę postępowania upadłościowego, to k. h. przede
wszystkim ustanawiał obowiązek dłużnika powiadomienia sądu o zaprzestaniu
wypłat w ciągu trzech dni od momentu, gdy to nastąpiło. Niedopełnienie tego
obowiązku dawało możliwość uznania upadłego przez sąd karny za bankruta
prostego. Ponadto otwarcie upadłości mogło nastąpić na uzasadnione żądanie
wierzycieli oraz, co w praktyce raczej nie było wykorzystywane, „z wieści
publicznej".
Zgodnie
ze wspomnianym art. 437 k. h. sąd mógł ogłosić otwarcie upadłości: 1)
handlującemu, który 2) zaprzestał wypłat.
Przy
badaniu pierwszego warunku miały zastosowanie przepisy Księgi I Tytułu I k.
h. Art. 1 definiował handlującego jako tego, kto trudni się czynnościami
handlowymi i czyni sobie z nich zwykłe zatrudnienie (proffession habituelle). W praktyce istniał wyjątek, wg którego upadłość można było otworzyć również
tzw. ajentom wymiany i stręczycielom, będącym jedynie pośrednikami w czynnościach
handlowych.
Zaprzestanie
wypłat jako warunek upadłości było rozumiane dosłownie i zwracano nawet
uwagę, że przyczyny, z jakich ono nastąpiło, nie należą do kognicji sądu.
Od zaprzestania wypłat odróżniano niewypłacalność. Przy niewypłacalności
mamy do czynienia ze stanem bardziej obiektywnym, który z drugiej strony może
pozostać niewykrytym przez jakiś czas, natomiast zaprzestanie wypłat
przyjmowano (chociażby konkludentnie) na podstawie zachowania dłużnika, co
umożliwiało szybszą reakcję wierzycieli i było dla nich dogodniejsze jako
prawny warunek upadłości. Warunkiem takim nie mogło być odroczenie wypłat,
nawet jednostronne.
Ze
zrozumiałych względów w przepisach k. h. położono nacisk na jawność
wyroku otwierającego upadłość — podlegał on publicznemu ogłoszeniu.
Wydanie
omawianego rozstrzygnięcia nie wymagało obecności dłużnika. Mógł on zatem
zaskarżyć je w drodze opozycji trzeciego, złożonej do tego samego sądu w ciągu
8 dni od ogłoszenia wyroku. W przypadku gdy opozycja nie doprowadziła do
zniesienia upadłości, dłużnikowi przysługiwała apelacja (do Sądu
Apelacyjnego, później: Izby Sądowej). Wyrok taki mógł być również zaskarżony w drodze kasacji. Żaden z tych środków nie tamował dalszego postępowania.
Wierzycielom, przeciwko rozstrzygnięciu w przedmiocie upadłości, przysługiwała
apelacja.
Wyrok
wywoływał szereg doniosłych skutków co do osoby i majątku upadłego, które
mogły zachodzić ex nunc lub ex tunc. Przede wszystkim, wraz z otwarciem upadłości
(nie z ogłoszeniem wyroku): upadły tracił zarząd majątkiem i prawa wynikające
ze statusu handlującego oraz wymagalne stawały się jego zobowiązania.. K. h.
przewidywał również nieważność określonych rozporządzeń upadłego,
dokonanych w ciągu 10 dni przed otwarciem upadłości. Zaciągnięte w tym
samym czasie zobowiązania mogły być przez sąd unieważnione i na podstawie
domniemania prawnego uważane były za podstępne, co stanowiło przejaw występującej w przepisach Księgi trzeciej preasumptio doli. Wraz z wydaniem wyroku sąd
mianował sędziego komisarza oraz jednego lub kilku kuratorów dla zarządu majątkiem
upadłego. W stosunku do niego samego co do zasady stosowano przymus osobisty. Sąd
mógł wybrać jedną z dwóch form tego przymusu: umieszczenie upadłego w specjalnym areszcie dla zadłużonych bądź oddanie go pod dozór. Upadły mógł
uwolnić się od tych środków poprzez uzyskanie od sądu, na podstawie opinii
sędziego komisarza listu glejtowego. Wydanie takiego dokumentu mogło być
uzależnione przez sąd od złożenia poręczenia.
1 2 3 Dalej..
Przypisy: [ 13 ] Kraushar A. — Kupiectwo
warszawskie: zarys pięciowiekowych jego dziejów: monografja
historyczno-obyczajowa osnuta na źródłach archiwalnych, Warszawa 1929, str.
101-102 [ 14 ] omówienie treści
k. h. oparte jest na tekście zawartym w: Rogron, J. A. — Wykład prawa
handlowego przez… Przeł. Jan Szymanowski z dodaniem przypisów z najcelniejszych autorów czerpanych jakoteż własnych uwag zastosowanych do
prawodawstwa i jurisprudencyi krajowych, Warszawa 1848. W tym i większości
pozostałych przekładów numeracja artykułów jest jednolita dla całego
kodeksu, jedynie w pierwszym przekładzie, autorstwa W. S. Majewskiego,
wydawanym w Warszawie w latach 1808 — 11 każda z ksiąg posiada oddzielną
numerację artykułów. [ 15 ] zawierała
przepisy dotyczące własności okrętów, ich wynajmu oraz obciążania długami,
regulacje odnoszące się do kapitanów okrętów i innych „ludzi okrętowych",
ceduły wodnej (listy towarowej), szczególnych zasad finansowania wypraw
morskich (kontrakty losowe), ubezpieczania okrętów i szczególnych reguł
dotyczących: odpowiedzialności za przewożone towary (uszkodzenia losowe,
wyrzucenie ładunku i rozkład szkody) oraz przedawnienia i zarzutów
niedopuszczalności. [ 16 ] David R. — Prawo francuskie. Podstawowe dane, Warszawa 1965, str. 191 « Historia prawa (Publikacja: 02-06-2008 )
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl.
Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie,
bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w
kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.str. 5906 |
|